Rejet 1 février 2024
Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 29 avr. 2026, n° 24LY00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 février 2024, N° 2202072 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036698 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Bégot David a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’Etat à lui verser la somme de 190 689 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021, date de sa réclamation préalable, capitalisés, en réparation des préjudices, résultant de l’arrachage d’arbres sains, que lui a causés l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 ordonnant l’arrachage des vergers d’arbres du genre Prunus présentant un taux de contamination par la maladie de la sharka supérieur à 5 % au cours de la période du 1er janvier 2001 au 21 août 2003 et des arrêtés de la même autorité du 27 avril 2009 et du 24 juin 2010 ordonnant l’arrachage des arbres présentant un taux de contamination supérieur à 5 % au titre de l’année au cours de laquelle ils ont été publiés.
Par un jugement n° 2202072 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2024, le 28 avril 2025 et le 28 juillet 2025, l’EARL Bégot David, représentée par Me Tumerelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 190 689 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021, capitalisés, en réparation des préjudices, résultant de l’arrachage d’arbres, que l’illégalité des arrêtés du préfet de la Drôme des 12 novembre 2003, 27 avril 2009 et 24 juin 2010 lui a fait subir ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de la première instance, et la même somme au titre de l’instance d’appel, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa créance n’est pas prescrite ;
– l’illégalité des arrêtés du préfet de la Drôme des 12 novembre 2003, 27 avril 2009 et 24 juin 2010 constitue une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
elle est en droit de prétendre à l’indemnisation des préjudices subis, tenant à l’arrachage des arbres et au manque à gagner, à hauteur de 190 689 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la créance est prescrite ;
à titre subsidiaire, le préjudice cultural n’est pas établi par le rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code rural et de la pêche maritime ;
la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
et les observations de Me Tumerelle pour l’EARL Bégot David et de Mme A… pour la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2026, présentée par l’EARL Bégot David.
Considérant ce qui suit :
L’EARL Bégot David, qui exploite des vergers de pêchers et abricotiers sur le territoire des communes d’Anneyron, Bougé-Chambalud et Saint-Rambert-d’Albon (Drôme), a recherché la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 prescrivant l’arrachage, avant le 1er février 2004, de l’intégralité des arbres de ses parcelles ayant présenté, au cours de la période du 1er janvier 2001 au 21 août 2003, un taux de contamination par le virus de la sharka supérieur à 5 % et des arrêtés de la même autorité des 27 avril 2009 et 24 juin 2010 ordonnant l’arrachage des arbres présentant un taux de contamination supérieur à 5 % au cours de leur année de publication. Elle relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur l’exception de prescription de la créance retenue par le tribunal :
En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 : « En application de l’article L. 251-8 [du code rural alors en vigueur], la présence de plus de 5 % d’arbres détectés contaminés sur une parcelle, en cumulé sur les trois dernières années (1er janvier 2001 – 21 août 2003) impliquera obligatoirement l’arrachage dans sa totalité de ladite parcelle avant le 1er février 2004. (…) ».
Aux termes de l’article 4 des arrêtés du préfet de la Drôme du 27 avril 2009 et du 24 juin 2010 : « (…) toute parcelle de prunus sensible au virus de la sharka déclarée contaminée présentant un taux de contamination sur l’année en cours de 5 % et plus, devra être obligatoirement arrachée dans sa totalité dans un délai de 10 jours après la récolte./ Les dates de fin de récolte sont définies par espèce et par variété, en annexe au présent arrêté. En l’absence de définition de date, la parcelle devra être arrachée avant le 31 octobre de l’année en cours ».
Il résulte de l’instruction que le fait générateur de la créance dont l’EARL Bégot David se prévaut est constitué par la publication des arrêtés, présentant un caractère réglementaire, du 12 novembre 2003, du 27 avril 2009 et du 24 juin 2010 et non par l’arrachage des arbres, qui n’en est que la conséquence. La publication de ces arrêtés, qui imposent l’élimination des arbres fruitiers dès franchissement du seuil de contamination de 5 %, alors que le ministre, seul compétent, n’avait pas fixé un tel seuil et que la plupart des études scientifiques disponibles à cette date retenaient un seuil de 10 %, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressée la créance qu’elle pouvait détenir sur l’administration. La circonstance que l’illégalité de ces arrêtés n’a été révélée qu’ultérieurement par le juge n’est ainsi pas de nature à faire regarder l’EARL Bégot David comme ayant légitimement ignoré l’existence de sa créance.
En outre, rien ne faisait obstacle à ce que les préjudices dont se prévaut la requérante, résultant du coût de l’arrachage des parcelles et de la plantation de nouveaux plants, aient pu être mesurés par elle dès qu’ils ont été subis, soit dès la date de la publication des arrêtés. De même, le manque à gagner résultant de l’impossibilité d’exploiter ces arbres fruitiers, quand bien même il se calculerait sur une période de plusieurs années, s’impute, s’agissant d’un préjudice définitif, aux années de publication de ces arrêtés au cours desquelles son importance et son étendue pouvaient être déterminées par la requérante.
Il s’ensuit que le délai de prescription de la créance invoquée par la requérante, résultant de l’illégalité des arrêtés 12 novembre 2003, du 27 avril 2009 et du 24 juin 2010 a débuté, respectivement, le 1er janvier 2004, le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2011.
En ce qui concerne l’interruption de la prescription :
Aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : « La prescription est interrompue par (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.».
S’agissant de l’arrêté du 12 novembre 2003 :
En vertu des dispositions citées au point 8, l’introduction par la société Valette, le 9 janvier 2004, au greffe du tribunal administratif de Grenoble, d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003, lequel est relatif au même fait générateur de la créance que celui dont se prévaut l’EARL Bégot David, a eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de cette dernière, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’ampleur et les effets de l’illégalité commise sont susceptibles de varier pour chaque exploitant visé par l’obligation d’arrachage. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Grenoble ayant statué sur le recours de la société Valette par un jugement du 19 mai 2009, un nouveau délai de quatre ans a couru à compter du 1er janvier 2010. Ce délai a de nouveau été interrompu par la requête de la société Valette du 15 octobre 2012 tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices résultant de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003, laquelle est également relative au même fait générateur. Un nouveau délai de quatre ans a ainsi couru à compter du 1er janvier 2017, la cour administrative d’appel de Lyon ayant statué sur le recours de la société Valette par un arrêt, passé en force de chose jugée, du 22 novembre 2016. Enfin, le délai de prescription a de nouveau été interrompu par le pourvoi en cassation introduit par la société Valette le 23 janvier 2017 contre cet arrêt, sur lequel le Conseil d’Etat a statué le 24 juin 2019. Dans ces conditions, la créance de l’EARL Bégot David n’était pas éteinte le 10 décembre 2021, date à laquelle le préfet de la Drôme a reçu sa demande d’indemnisation du préjudice que lui a causé l’illégalité de l’arrêté du 12 novembre 2003.
S’agissant des arrêtés du 27 avril 2009 et du 24 juin 2010 :
L’introduction par la société Valette, le 15 octobre 2012, au greffe du tribunal administratif de Grenoble, d’une requête tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices résultant de l’illégalité des arrêtés du préfet de la Drôme du 27 avril 2009 et du 24 juin 2010, laquelle est relative au même fait générateur de la créance que celui dont se prévaut l’EARL Bégot David, a, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de cette dernière. Un nouveau délai de quatre ans a ainsi couru à compter du 1er janvier 2017, la cour administrative d’appel de Lyon ayant statué sur le recours de la société Valette par un arrêt, passé en force de chose jugée, du 22 novembre 2016. Enfin, ce délai a été interrompu par le pourvoi en cassation introduit contre cet arrêt par la société Valette le 23 janvier 2017. Dans ces conditions, la créance de l’EARL Bégot David n’était pas éteinte le 10 décembre 2021, date à laquelle le préfet de la Drôme a reçu sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice que lui a causé l’illégalité des arrêtés du 27 avril 2009 et du 24 juin 2010.
Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu que sa créance était prescrite.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les demandes indemnitaires de l’EARL Bégot David.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
Aux termes de l’article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’administration chargé de l’agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l’article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités. / II. – En cas d’urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L’arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture ». L’article 1er de l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire énonce que : « la lutte contre les organismes nuisibles mentionnés en annexe A du présent arrêté est obligatoire, de façon permanente, sur tout le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer, dès leur apparition, et ce quel que soit le stade de leur développement et quels que soient les végétaux, produits végétaux et autres objets sur lesquels ils sont détectés ». Cet arrêté a inscrit le Plum Pox Virus à l’origine de la maladie de la sharka à son annexe A.
Il résulte de ces dispositions que la compétence de principe pour édicter des mesures de prévention de la propagation des organismes nuisibles, au nombre desquels figure le virus de la sharka, appartient au ministre chargé de l’agriculture auquel il revient également, s’il décide de prescrire l’arrachage de la totalité des parcelles de prunus sensibles à ce virus, de fixer pour chaque département concerné, le seuil de contamination minimal à partir duquel une telle mesure doit être mise en œuvre. La compétence préfectorale n’est qu’une compétence d’exception, qui doit être justifiée par l’existence d’une situation d’urgence.
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’aurait existé une situation d’urgence dans le département de la Drôme susceptible de fonder légalement l’intervention du préfet de la Drôme, ses arrêtés des 12 novembre 2003, 27 avril 2009 et 24 juin 2010 par lesquels ce dernier a prescrit des mesures d’arrachage en en déterminant le seuil d’application ont été pris par une autorité incompétente. Une telle illégalité entachant ces arrêtés constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de la société requérante, à la condition toutefois qu’elle présente un lien direct et certain avec les préjudices dont il est demandé réparation.
Il résulte de l’instruction que, s’il était préconisé par la plupart des études scientifiques disponibles à l’époque des arrêtés litigieux, de procéder à l’arrachage des parcelles dont les arbres étaient affectés par la maladie de la sharka lorsqu’était atteint un seuil de contamination de 10 %, quelle que soit la durée de surveillance, il n’en allait pas certainement de même pour un seuil de contamination de seulement 5 %, en l’absence de consensus en ce sens et compte tenu des marges d’incertitude dont témoignaient les études alors disponibles. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre aurait, comme l’a incompétemment fait le préfet de la Drôme par ses arrêtés des 12 novembre 2003, 27 avril 2009 et 24 juin 2010, décidé d’abaisser ce seuil à 5 %. Par suite, l’EARL Bégot David est fondée à soutenir que l’illégalité des arrêtés du préfet de la Drôme des 12 novembre 2003, 27 avril 2009 et 24 juin 2010 est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
L’EARL Bégot David demande l’indemnisation des préjudices subis en conséquence des arrachages d’arbres sains pratiqués sur les parcelles contaminées entre 5 et 10 % par le virus de la sharka en exécution des arrêtés du préfet de la Drôme des 12 novembre 2003, 27 avril 2009 et 24 juin 2010. Elle soutient que ces préjudices se composent, d’une part, du coût de reconstitution d’un verger dont les capacités de production seraient équivalentes à celles des arbres illégalement arrachés et, d’autre part, du montant de la marge nette qui aurait été dégagée de la production de ces arbres sains pour la période courant entre la date où ces arbres ont été détruits et celle où un verger reconstitué atteindrait des capacités de production équivalentes à celles des arbres détruits.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et, notamment, des termes mêmes de l’article 4 de ces arrêtés, que ce dernier impose l’arrachage de l’intégralité des arbres des parcelles présentant une proportion d’arbres contaminés supérieure à 5 %, cette mesure devant être mise en œuvre, sous le contrôle du service régional de la protection des végétaux de la direction régionale de l’agriculture et de la forêt Rhône-Alpes, avant, selon les cas, le 1er février 2004, le 31 octobre 2009 ou le 31 octobre 2010. En outre, la requérante produit des tableaux, établis par ce même service, relatifs aux années 2003, 2009 et 2010, indiquant que les arbres de ses parcelles affectées au-delà du seuil de 5 % ont été arrachés. Enfin, l’administration ne conteste pas que les arbres arrachés ont effectivement été remplacés par des arbres sains. Ces éléments sont de nature à établir la réalité du préjudice invoqué par la requérante.
En second lieu, pour justifier le montant des préjudices dont elle se prévaut, l’EARL Bégot David produit un document, intitulé « note d’expertise », établi par un ingénieur agronome et daté du mois de novembre 2021, évaluant les préjudices afférents au coût d’arrachage et de remplacement des arbres sains et au manque à gagner résultant de leur absence.
Pour évaluer le coût d’arrachage et de replantation des parcelles concernées par la mesure d’arrachage intégral lorsque le taux d’arbres contaminés était compris entre 5 et 10 %, l’expert a recherché le nombre, la variété et l’âge des arbres sains concernés, et a retenu, pour la replantation, une densité de 634 arbres par hectare et un coût moyen par arbre, intégrant les frais d’arrachage et le coût de plantation, de 33,49 euros. La seule circonstance que cette étude n’a pas été établie de façon contradictoire ne suffit pas à lui ôter tout caractère probant, l’administration, à laquelle cette étude a été communiquée, disposant de la possibilité de contester tant la méthode que les valeurs retenues. A cet égard, si l’administration fait état de l’absence d’éléments justificatifs du nombre d’arbres arrachés, de leur année de plantation et de la superficie des parcelles concernées, il résulte de l’instruction que l’expert s’est fondé sur les tableaux, joints en annexe, établis par le service régional de la protection des végétaux de la direction régionale de l’agriculture et de la forêt Rhône-Alpes, et précisant, par parcelle, l’espèce et la variété, l’année de plantation, la surface, le nombre d’arbres total et celui des arbres dont la contamination a été constatée par année.
En revanche, l’arrêté du 12 novembre 2003 imposait uniquement l’arrachage des vergers « en présence de plus de 5 % d’arbres détectés contaminés sur une parcelle, en cumulé sur les trois dernières années (1er janvier 2001 – 21 août 2003) ». Il ne résulte pas de l’instruction que le ministre en charge de l’agriculture n’aurait pas prescrit l’arrachage intégral d’une parcelle si, à la date de la publication de l’arrêté du 12 novembre 2003, la proportion d’arbres contaminés, constatée sur la période du 1er janvier 2001 au 21 août 2003, avait atteint et dépassé le seuil de 10 %, quel que soit le pourcentage d’arbres contaminés observé sur la seule année 2003. Le préjudice résultant de l’arrachage de la totalité d’une parcelle contaminée à hauteur de 10 % ou plus sur la période du 1er janvier 2001 au 21 août 2003 est ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, sans lien avec l’illégalité de l’arrêté du 12 novembre 2003. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et, notamment, du tableau établi par le service régional de la protection des végétaux de la direction régionale de l’agriculture et de la forêt Rhône-Alpes intitulé « Montant des indemnités relatif au virus de la sharka – année 2003 » et du tableau intitulé « Bilan de la prospection sharka réalisée de 1997 à 2006 », que seules les parcelles BCH 209, SRA 7, BCH 116 et SRA 12 pour les parties plantées des variétés Bénédicte et Spring Lady ont été contaminées entre 5 et 10 % entre le 1er janvier 2001 et le 21 août 2003. A l’inverse, les parcelles Beg 1, BCH 117, BCH 123 et BCH 124, atteintes à hauteur de, respectivement, 12,14 %, 14,58 %, 11,76 % et 11,76 %, présentent un taux de contamination supérieur à 10 % pour la période en cause.
Il s’ensuit que le préjudice subi par la requérante au titre du coût de la replantation d’arbres sains, en ne tenant compte que des parcelles BCH 209, SRA 7, BCH 116 et SRA12 pour les parties plantées des variétés Bénédicte et Spring Lady, s’élève uniquement à : (1 741 + 3 684 + 3 282+ 6 229 + 4 856) = 19 792 euros au titre de l’illégalité de l’arrêté du 12 novembre 2003.
En outre, comme le soutient le préfet en première instance, il y a lieu d’exclure la parcelle ARN 75 plantée de la variété Jade au titre de l’année 2009 dès lors que, comportant 14 arbres contaminés sur 137 présents, elle a été atteinte à hauteur de 10,21 %. Par suite, le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’arrêté de 2009, qui résulte de la seule parcelle Beg 3, se limite à 2 311 euros.
Enfin, le préjudice subi au titre de l’arrachage et de la replantation d’arbres, du fait de l’illégalité de l’arrêté de 2010 s’élève, en retenant les montants de l’expert, à 14 300 euros.
Il s’ensuit que la requérante est fondée à demander l’indemnisation du préjudice résultant de l’arrachage et de la replantation d’arbres à hauteur de la somme totale de : (19 792 + 2 311+14 300) = 36 403 euros.
Pour évaluer la perte de marge nette subie, l’expert a déduit de la marge nette qui aurait été générée par les arbres illégalement arrachés celle résultant de l’exploitation d’arbres aux caractéristiques comparables replantés quatre ans après arrachage, ce délai ayant été regardé comme raisonnable pour effectuer l’opération, et en retenant la moyenne des charges de structure et des charges opérationnelles supportées par l’exploitation au cours des trois années précédant la publication des arrêtés, telles qu’attestées par son expert-comptable ainsi qu’un taux de rendement moyen correspondant aux variétés et à l’âge des arbres qui préexistaient sur les parcelles. Cette méthode, dont l’administration ne conteste pas le bien-fondé, est de nature à permettre une exacte évaluation des préjudices subis par l’exploitation.
Il y a lieu toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, de ne retenir que la perte d’exploitation des parcelles dont le taux de contamination était compris entre 5 et 10 % entre le 1er janvier 2001 et le 21 août 2003, à savoir les parcelles BCH 209, SRA 7, BCH 116 et SRA12 pour les parties plantées des variétés Bénédicte et Spring Lady, soit un préjudice de : (4 750 + 9 807 + 9 653 + 38 854) = 63 064 euros. Il en résulte que le préjudice subi par la requérante au titre du manque à gagner s’élève à 63 064 euros à raison de l’illégalité de l’arrêté de 2003.
En outre, comme le soutient le préfet en première instance, il y a lieu d’exclure la parcelle ARN 75 plantée de la variété Jade dès lors que, comportant 14 arbres contaminés sur 137 présents, elle a été atteinte à hauteur de 10,21 %. Par suite, le préjudice subi au titre du manque à gagner à raison de l’illégalité de l’arrêté de l’année 2009 se limite 6 002 euros.
Enfin, le préjudice subi au titre du manque à gagner du fait de l’illégalité de l’arrêté de 2010 s’élève, en retenant les montants de l’expert, à 30 421 euros.
Il s’ensuit que la requérante est fondée à demander l’indemnisation du préjudice résultant du manque à gagner à hauteur de la somme totale de : (63 064 + 6 002 + 30 421) = 99 487 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’EARL Bégot David a bénéficié, à raison des seules parcelles affectées entre 5 et 10% et en excluant la parcelle ARN 75 au titre de l’année 2009, d’indemnités de la part de l’Etat d’un montant total, non contesté, de : (7405 + 969 + 7531) = 15 905 euros au titre des années 2003, 2009 et 2010. Cette somme, accordée en réparation des mêmes préjudices, doit être déduite du montant de la somme mise à la charge de l’Etat à raison du coût de l’arrachage des arbres sains et de la plantation d’arbres de remplacement, ainsi que du manque à gagner de l’exploitation des arbres sains arrachés.
Il s’ensuit que le montant des préjudices matériels subis par l’EARL Bégot David s’élève à (36 403 + 99 487) – 15 905 = 119 985 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
L’EARL Bégot David a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 119 985 euros à compter du 10 décembre 2021, date de réception de sa demande par le préfet de la Drôme.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 avril 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il résulte de ce qui précède que l’EARL Bégot David est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 119 985 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, capitalisés, en réparation des préjudices matériels que l’illégalité des arrêtés du préfet de la Drôme des 12 novembre 2003, 27 avril 2009 et 24 juin 2010 lui a fait subir.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
La présente instance d’appel comme la première instance n’ont pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de l’EARL Bégot David présentées sur ce fondement ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme globale de 2 000 euros à verser à l’EARL Bégot David en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre tant de la première instance que de l’instance d’appel.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202072 du tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à l’EARL Bégot David la somme de 119 985 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 10 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à l’EARL Bégot David la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Bégot David et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Remy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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